Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область
Социальное положение что это в анкете > Нотариат > Можно ли поменять частного нотариуса после открытия наследственного дела

Можно ли поменять частного нотариуса после открытия наследственного дела

Передача наследственного дела другому нотариусу Добавлено: Всего существует два способа принятия: Безусловным плюсом второго способа является факт выдачи по его итогам свидетельства, которое подтвердит права наследников на имущество покойного. С помощью этого документа будет возможно произвести регистрацию права собственности на недвижимость и транспорт, чтобы иметь возможность распоряжаться ими. Основная часть наследников, именно по этой причине, сразу обращается к нотариусу для открытия наследственного дела. У России существует два вида нотариальных контор — государственные и частные. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Оформление нотариусами запросов о направлении копий наследственных дел, заведённых нотариусами иностранного государства. Роль консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, находящихся в России при ведении международных наследственных дел.

Правила квалификации имущества, входящего в состав международно наследства, в качестве движимого или недвижимого. Материальные нормы права, которые не могут применяться в силу противоречия публичному порядку в Российско Федерации. Особенности определения доли пережившего супруга в общем имуществе в делах международного наследования. Специфические требования к форме принятия или отказа от наследства при наличии в деле иностранного элемента.

В период с по год, не оформляя переезда на постоянное место жительства, не меняя гражданства и не продавая квартиры и другое недвижимое имущество, из нашей страны уехало тысяч российских граждан.

За годы с оформлением постоянного места жительства за рубежом из страны выехало более полумиллиона российских граждан. Только консульство Франции в Российской Федерации зарегистрировало за последние 10 лет, с по год, около 10 тысяч смешанных браков, где один из супругов — это российский гражданин, который обычно покидает страну навсегда или очень надолго, но, как правило, оставляет что-то из имущества на всякий случай квартиру, комнату, долю в праве на недвижимость и так далее.

Очень много таких браков регистрируется консульствами США, Канады, Германии, Израиля, часть из них не проходит через консульства. Даже с учетом этих нескольких цифр мы можем представить себе масштаб интернационализации личных и имущественных отношений в России, что постепенно и по возрастающей ведет к росту международных наследственных дел в нотариальной и судебной практике.

Огромное количество российских граждан сохранили свое постоянное место жительства на территориях государств постсоветского пространства. Сегодня имеют место активные миграционные процессы граждан из других государств на территорию России. Это обусловлено свободными рыночными отношениями, активными процессами приграничной торговли, инвестициями в экономику иностранных государств.

Расширяется наследственная масса граждан, и нахождение ее не всегда бывает только в пределах одного государства. Самый поверхностный анализ законодательства России и стран постсоветского пространства свидетельствует о наличии различий, специфики и некоторых особенностей, как в оформлении наследственных правоотношений, так и завещаний. Нормы международного права должны, по идее, играть основную роль в регулировании сложных ситуаций, когда наследование касается одновременно правопорядка двух и более государств, на международном уровне решать вопросы коллизии национальных норм и компетенций.

Такой подход представляется логичным и получившим принципиальную поддержку российского законодателя, установившего в части четвертой статьи 15 Конституции РФ приоритет норм международного права по отношению к внутренним источникам права. Большинство международных норм в области наследования содержится в двусторонних договорах Российской Федерации о правовой помощи с иностранными государствами сейчас таких договоров чуть более 40 или региональных конвенциях, самая известная из которых — Минская от 22 января года, а также не ратифицированная Российской Федерацией Кишиневская редакция года.

Такой подход, когда вопросы двустороннего сотрудничества в правовой сфере решаются на основании региональных либо двусторонних конвенций, несколько устарел. В эпоху глобализации ответ должен быть точно так же глобальным. В противном случае решение либо невозможно, либо существенно затруднено.

Достаточно, чтобы наследство касалось одновременно более чем двух договаривающихся государств. Например, наследодатель был одновременно гражданином Латвии, Греции и России, а проживал в Лондоне, имел имущество в Австрии, Объединенных Арабских Эмиратах и в каждой из стран гражданства. Сами договорные механизмы, как в области коллизионного регулирования, так и применительно к решению вопросов компетенции по наследственным делам в большинствесвоем отражают, к сожалению, устаревшие модели 50—х годов прошлогостолетия.

Так, вначале правоприменителю - нотариусу или судье, надлежит квалифицировать наследство именно как международное, или, если говорить научным языком, определить иностранный элемент наследственного правоотношения. Именно наличие иностранного внешнего элемента в наследственном правоотношении предопределяет будущее обращение к соответствующим международным нормам. Международные договоры Российской Федерации, в отличие от ряда универсальных конвенций, тех же Гаагских, не содержат определения международного наследования.

Поэтому во всех случаях для квалификации данного понятия российский правоприменитель должен опираться на национальное право, в частности, на правила, содержащиеся в нормах статей и Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наличие в наследственном правоотношении хотя бы одного из вышеуказанных внешних элементов превращает его в дело международного наследования, урегулирование которого включает целый ряд специфических действий. В целом, действующие в России коллизионные нормы приводят в большинстве случаев к применению российского материального права при регулировании наследственных отношений с внешним элементом п. Для этого достаточно, чтобы скончавшийся наследодатель имел местожительство в России, или оставил недвижимое имущество, внесенное в государственный реестр Российской Федерации.

В тех ситуациях, когда наследство включает недвижимое имущество, находящееся в различных государствах, российская коллизионная система обычно ведет к делению наследства, возникновению практически обособленных наследственных масс, подчиненных различным наследственным законам. Так, если наследство включает недвижимое имущество и в России, и в Израиле, к наследованию может применяться материальное право обоих государств, как право страны по месту нахождения недвижимого имущества п.

Такое решение порождает определенные сложности, которые необходимо учитывать, например, при составлении завещания. Чисто теоретически множественность применимого к наследованию материального права противоречит принципу универсальности наследования и в некоторых ситуациях может приводить к возникновению неравенства между наследниками.

Иногда некоторые виды имущества, рассматриваемые в российском праве как движимые вещи, могут в иностранном праве квалифицироваться как недвижимость, и наоборот. Так, например, квалификация предприятия как недвижимости ст. Напротив, российскому праву неизвестно, например, толкование доли в уставном капитале общества, внесенной в виде квартиры, дома и т. В российском праве такие доли будут квалифицированы как движимые права требования.

Как уже неоднократно отмечалось выше, квалификация юридических понятий в Российской Федерации осуществляется, как правило, на основании российского права и национальных правовых концепций п. Kроме тогo, п. В настоящее время все чаще и чаще в практике каждого нотариуса возникают вопросы, связанные с участием иностранного элемента в оформлении наследственных прав. Какова компетенция российского нотариуса, и какие нормы права подлежат применению при появлении иностранного элемента при оформлении наследства?

Эти вопросы во всей их глубине раскрывает И. Медведев в ряде своих публикаций, в т. В связи с чем, не претендуя на системный глубокий анализ этой темы, хотелось бы остановиться на наиболее часто встречающихся проблемах при оформлении наследства с иностранным элементам вопросах. Прежде всего следует помнить, что российский нотариус в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами применяет нормы иностранного права ст.

Кроме того, следует учитывать, что в силу ст. Таким образом, мы видим законодательно обоснованную необходимость в ряде случаев обращения нотариуса к нормам международного права, а также к нормам иностранного права. Таким образом, все вышеуказанные статьи являются теоретическим обоснованием применения нотариусом при наследовании с иностранным элементом норм международных договоров и норм иностранного права. Первым действием является определение компетенции национального правоприменителя, нотариуса или судьи.

То есть первый вопрос, который следует перед собой поставить — это вопрос о собственной компетенции, компетентны вы вести это дело или нет.

Данный вопрос - вопрос о компетенции, решается в приоритетном порядке, то есть в порядке субординации, во-первых, на основании соответствующих правил международного договора Российской Федерации с иностранным государством, на территории которого находится наследственное имущество или проживал наследодатель; вo-вторых, только при отсутствии применимых договорных правил, правил соответствующего международного договора, на основании внутренних коллизионных норм.

В международных договорах Российской Федерации разрешение вопроса о компетенции по наследственным делам происходит по принципу разделения компетенции для оформления наследственных прав отдельно для движимого и недвижимого имущества.

Анализ существующих договоров показывает, что имеют место всего два возможных варианта определения компетенции. Первый вариант - наиболее распространенный, предусмотренный статьёй ГК РФ, чаще всего встречается и отражает внутреннюю концепцию определения компетенции: для оформления наследственных прав на движимое имущество — компетентные учреждения государства по месту последнего жительства наследодателя, а в отношении недвижимого имущества — компетентные учреждения государства по месту нахождения недвижимости.

В частности, такой подход поддерживают Минская конвенция, её Кишиневская редакция, двусторонние соглашения Российской Федерации о правовой помощи с Азербайджаном, Болгарией, Ираном, Кыргызстаном, Латвией, Молдовой, Монголией, Чехией, Словакией и Эстонией. Представляется, что это абсолютно провальная попытка придать договорному регулированию некоторую гибкость, преодолев разрыв, который возникает при разделении наследства на движимую и недвижимую части.

Провальная потому, что она элементарно не учитывает природу вещей. Еще римскому праву была известна правовая аксиома — вещи следуют за хозяином. Довольно странно поведение наследодателя, который будет сосредотачивать всю свою недвижимость, а именно этого требует международный договор, наличность, вклады, картины, обстановку, ювелирные украшения и так далее и тому подобное, вне места своего обычного жительства. Наконец, применение этой фантастической нормы обусловлено волеизъявлением наследника либо отказополучателя при согласии всех наследников, что также затрудняет ее реальноеприменение на практике.

Это пример мертвой нормы международного права, которая может обрести дыхание только в случае, если национальный правоприменитель будет ограничительно толковать правила о нахождении всего движимого имущества вне места жительства в смысле нахождения хоть какого-либо движимого имущества при отсутствии доказательств его нахождения на территории другого государства.

В целом рекомендация нотариусам и судам — избегать применения данной нормы в качестве основания собственной компетенции в международных наследственных делах, слишком не прочна и нелогична ее основа.

Второй вариант определения компетенции: для оформления прав на движимое имущество компетентными являются учреждения государства гражданства наследодателя, а для оформления прав на недвижимое имущество— учреждения государства по месту его нахождения.

Не так уж мало стран. Соответственно, если наследодатель имеет гражданство одного из этих государств, то регулирование движимой части его наследства, независимо от места его нахождения — в России или в другом договаривающемся государстве — осуществляется компетентными органами страны гражданства, исключая случаи двойного гражданства.

Тогда определяющим становится критерий места жительства, хотя в договорах это не указано. Такой вывод следует из пункта 2 статьи Гражданского кодекса, который говорит: если коллизионная норма не позволяет определить применимое право, то применяется право страны, с которой правоотношения наиболее тесно связаны. Более тесно имущество наследодателя будет связано со страной его места жительства. Однако ситуация существенно осложнится, если наследство связано с правопорядком третьей страны, не являющейся стороной соответствующего договора.

Что будет, если наследодатель, гражданин Венгрии, скончался по месту своего постоянного жительства в России, имея различное движимое имущество на территории России, Венгрии и, скажем, Молдовы? Должны ли мы в этом случае смотреть также соответствующие двусторонние договоры, связывающие Россию с Молдовой и Венгрию с Молдовой?

И как быть, если они предусматривают совершенно иные правила компетенции, например, договор с Молдовой исходит из первого варианта определения компетенции — оформление наследственных прав на движимое имущество находится в компетенции органов государства последнего места жительства?

Однозначного ответа нет. В каждом конкретном случае правоприменителю следует исходить из анализа целой совокупности фактов, которые позволят в итоге установить, компетенция органов какой страны наиболее отвечает предсказуемости и удобству регулирования наследства. Наконец, все вышеназванные договоры данного вида, так же как договоры первого варианта, предусматривают норму о возможности урегулирования движимой части международного наследства властями государства по месту его нахождения, при том, что место жительства находится в другом договаривающемся государстве - договоры с Болгарией, Венгрией, КНДР, Польшей и Румынией.

Только в договоре с Ираном нет такой нормы. Отсутствуют нормы о компетенции по наследственным делам в двусторонних договорах о правовой помощи, заключенных Россией с Алжиром, Грецией, Ираком, Испанией, Йеменом, Кипром, Китаем, Финляндией. Место открытия наследства, в зависимости от которого мы в России определяем компетентного нотариуса — элемент наследственного правоотношения, который определяет, по общему правилу, применимое к самому наследованию право. Этим правом может быть и иностранное право, которое иначе подходит к решению данного вопроса.

В принципе мы можем применять абзац второй статьи Гражданского кодекса РФ. Это норма, которая приравнивает место открытия наследства к месту нахождения любогоимущества, если место жительства наследодателя неизвестно или находится вне России. Так вот, мы можем применять правила абзаца второго статьи ГК РФ только после того, как установили, что именно российское материальное право применимо при наследовании. Обосновывая собственную компетенцию на положениях абзаца второго статьи ГК РФ, российский правоприменитель должен вначале убедиться, что российское наследственное право, материальные нормы российского наследственного права в принципе применяются к наследственным правоотношениям, осложненным иностранным элементом.

Второе специфическое действие в делах международного наследования заключается в выборе права, применимого к наследственным правоотношениям. Наличие иностранного элемента в наследственных правоотношениях, как мы квалифицировали его в начале, делает для местного национального правоприменителя совершенно необходимым обращение к коллизионным нормам, позволяющим выбрать применимое к наследованию материальное право.

То есть должен выработаться рефлекс: установили иностранный элемент в наследственном правоотношении — автоматически должны переходить к коллизионным нормам, нормам международного частного права, которые скажут, какие нормы из представленных правопорядков различных государств будут компетентны урегулировать наследство.

Все коллизионные нормы носят императивный характер. Соответственно, игнорируя указания императивных норм, мы рискуем оказаться в итоге ответственными за негативные последствия, возникшие в связи с неправильным определением применимого права и его применения.

Действующие в России коллизионные нормы, как внутренние, так и договорные, приводят в большинстве случаев к применению российского материального права при урегулировании наследственных отношений с внешним элементом.

Это пункт 1 статьи ГК РФ, Минская конвенция, большинство двусторонних договоров о правовой помощи. Для этого достаточно, чтобы наследодатель скончался, имея место жительства в России, или оставил недвижимое имущество, внесенное в Государственный реестр прав на недвижимое имущество Российской Федерации.

Однако следует учитывать, что международным соглашением Российской Федерации с иностранным государством могут быть установлены иные коллизионные правила. В этом случае они имеют приоритет по отношению к нормам международного частного права, содержащимся во внутренних источниках, и должны применяться для определения компетентных норм материального права.

Например, в соответствии с частью первой статьи 32 Договора между СССР, сейчас Россией, и Болгарией о правовой помощи от 19 февраля года право наследования движимого имущества регулируется законодательством договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти. Таким образом, меняется общая традиционная коллизионная привязка о выборе применимого материального права согласно последнему месту жительства наследодателя. В отношении недвижимого имущества действует общее правило о его местонахождении.

Наследование — это переход прав и обязанностей от человека, который умер наследодатель к другим лицам наследникам. Открытие наследства происходит в день смерти наследодателя по последнему месту жительства. Наследство бывает по завещанию и по закону.

И потому сегодня хочу вам рассказать о практической стороне данной темы: на что нужно обратить внимание, а также приведу образцы необходимых документов. Итак, для начала нужно отметить, что оформление наследства на Украине можно поделить на несколько условных этапов: вступление в наследство, получение свидетельства о праве на наследство, регистрация права собственности на наследство. Сегодня мы поговорим о первом и, наверное, самом важном этапе — вступление в наследство.

Важно понимать, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками, как физлица, так и юридические лица, но только при наличии завещания умершего. Оно заводится и находится по месту открытия наследства. Наследственное дело на имущество и имущественные права наследодателя может быть заведено только одно. Нотариально, основанием для открытия производства по наследственному делу может быть также заявление, письменное сообщение, телеграмма и т. Заинтересованным лицам для заведения наследственного дела нужно предоставить нотариусу документы, подтверждающие время и место открытия наследства.

При наличии нотариального запроса справку выдадут. Наследственное дело не может быть открыто по месту учебы или работы. Если человек был зарегистрирован, например, в Челябинске, но уехал на заработки в Москву и жил там на съемной или служебной квартире, то местом открытия наследственного дела, в случае его смерти во время пребывания на заработках, будет являться именно город Челябинск, поскольку гражданин зарегистрирован был там. Если регистрации в России гражданин не имел, тогда процедуру оформления наследства необходимо производить по месту нахождения имущества, что входит в наследственную массу. Иногда правильное место для ведения наследственных дел установить не удается. Основная часть наследников, именно по этой причине, сразу обращается к нотариусу для открытия наследственного дела. Заводится дело по нормам ГК РФ в нотариальной конторе, что расположена в местности последнего места проживания умершего гражданина по месту его регистрации. Если проживал покойный не на территории РФ, а где-то за границей, тогда открытие дела необходимо начинать там, где располагается основная часть имущества, составляющего наследственную массу. Такие правила установлены ст. Уведомлений наследника, получившего наследство, о принятии живым супругом справки о праве собственности на долю в общем имуществе.

Многие представляют себе процесс получения наследства так: в дорогом кабинете, переполненном опечаленными родственниками, друзьями и коллегами, нотариус торжественно разрывает конверт и оглашает последнюю волю умершего. Эта картина, так часто встречающаяся в художественных фильмах, не имеет ничего общего с действительностью. О том, как все происходит на самом деле, — наш материал. Конечно, можно попробовать поискать завещание у него дома — где-то должен храниться второй экземпляр. Однако более простой и понятный способ — обратиться к нотариусу.

Эксперты, опрошенные " РИА Недвижимость ", рассказали, действительно ли семейные войны могут помещать процессу оформления наследственной доли.

Открытие и ведение наследственного дела нотариусом, это важный этап процесса наследования, в общем. Любое наследование начинается с момента открытия наследства и заведения дела. Люди, впервые столкнувшиеся с вопросами наследования нередко испытывают трудности так как это не такая уж часто распространенная в жизни ситуация и не каждый обладает глубокими познаниями в области государственного права России. На первых этапах ведения наследственного дела следует уяснить, что это емкий и сложный процесс, требующий некоторых финансовых вложений и времени.

Применение наследственного права судами Республики Казахстан. Наследование — древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества. Наследственное право считается самым стабильным правовым институтом. В древние времена, например, существовал переход имущества умершего к его детям.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как по незнанию закона наследники теряют наследство?

Я подал заявление о принятии наследства одному нотариусу, но хочу оформлять у другого. Возможно ли это? Вечерний Харьков. Советы от ВХ. Виктор Такой вариант возможен только в том случае, если наследственное дело заведено в государственной нотариальной конторе, разъясняет заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова. То есть документы хранятся в нотариальной конторе в архиве конторы , а не у государственного нотариуса лично.

Перечень документов, необходимых для оформления наследственных прав. Справка о постоянной регистрации умершего по месту жительства на день смерти с указанием лиц, которые были совместно с ним зарегистрированы по указанному адресу, либо с указанием, что умерший был зарегистрирован один домоуправления, управляющей организации, товарищества собственников жилья, адресного стола, сельского поселения, для лиц, проживающих в частном секторе — домовая книга и её копия выписка. Вологда, ул. Ленинградская, , тел. Решение суда о восстановлении 6-месячного срока для принятия наследства или об установлении факта принятия наследства либо справка жилищной организации администрации сельского поселения о подтверждении факта о том, что наследник распорядился имуществом наследодателя в течение 6 месяцев со дня смерти и каким образом взял какие-то вещи из квартиры, платил налоги или квартплату, обрабатывал землю, делал ремонт дома и т. Документ, подтверждающий принадлежность жилого дома, квартиры, гаража, садового домика:.

К примеру, местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, Как любая сделка, отказ от принятия наследства может быть оспорен в наследник обратился к нотариусу за получением документов, При рассмотрении дел, вытекающих из наследования по закону, следует.

Могу ли я сменить нотариуса? Программа наследство без границ есть. Нотариус частный. Сменить нотариуса нельзя.

Задайте свой вопрос и выберите лучший ответ. Использование данного веб-сайта, означает принятие его Условий пользования. Kidstaff Советчица. Поиск по базе знаний Спрашивайте и получайте ответ пользователей Найти.

Начнем с того, что недвижимость можно принять в наследство по двум причинам: по основному действующему законодательству и по завещанию. Процесс наследования в этих двух случаях различается. Для того чтобы открыть наследственное дело, необходимы основания — завещание либо подтверждение родства свидетельство о браке, свидетельство о рождении или решение суда об установлении факта родства.

Вопрос о том, можно ли сменить нотариуса по уже открытому наследственному делу , не теряет актуальности. Претендента на движимое или недвижимое имущество может не удовлетворять работа служащего нотариальной конторы.

Основанием для открытия нотариусом дела является первый документ, подтверждающий открытие наследства, коим может выступать свидетельство о смерти, извещение о гибели или даже заявление наследника, поданное с нарушениями его содержания или установленных законодательством сроков. Вышеуказанное дело ведется нотариусом исключительно по месту открытия наследства, которое подлежит документальному подтверждению. Допустимо открытие только одного такого дела — при обнаружении нескольких производств относительно одного наследодателя, все они подлежат пересылке по принадлежности нотариусу, в компетенцию которого входит его ведение. Наследственное дело может быть открыто нотариусом как до, так и после истечения срока для принятия наследства.

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Обзор документа. Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность от 8 октября г. Московским областным судом совместно с Московской областной нотариальной палатой проведено обобщение судебной и нотариальной практики по вопросам применения законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность. В основном в обзоре рассмотрены вопросы наследственного права, что обусловлено вступлением в силу с 1. Кроме того, рассмотрены отдельные аспекты договорных правоотношений, возникающих при удостоверении сделок нотариусами и которые представляют определенную сложность.

После печальной и трагичной смерти их родственника они собираются в уютной гостиной перед камином и адвокат покойного зачитывает завещание. О том, какая процедура получения наследства в Украине, разберем в этой статье. Первое, что необходимо знать — наследуются не только материальные блага деньги, квартиры, машины , а и долги.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: махинации нотариуса; наследство отнять часть 1
Комментариев: 1
  1. desraffsac1965

    Служите, люди, добрым всем делам! с рождеством вас! дорогие и пусть новый год будет удачным и счастливым!

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

Интернет-журнал, посвященный бытовым правовым вопросам. Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
© 2018 Юридическая консультация.